特許は何ができますか?

特許の働き方と最近の米国特許法の変更

誰かが火を発明し、誰かがその火を調理する方法を発明して以来、人々はクレイジーなことを発明してきました。 そして15世紀以来、人々は特許のプロセスによってその発明の所有権を主張してきました。

あなたは素晴らしいアイデアを持っていますが、それを特許することはできますか?

この記事では、何が特許を受けることができ、何を特許できないかを見ていきます。 また、特許の対象となることについての質問が劇的に改訂された米国の特許法の最新の変更についても見ていきます。

特許とは何ですか?

特許とは、単にあなたが発明したものの所有権を主張し、他の人がその発明を盗んでしまうのを防ぐための方法です。 特許はそれを保護する法律と同じくらい良好です。なぜなら、通常は自分の発明を使って自分自身でお金を稼ぐのをやめさせるために誰かを法廷に連れて行く必要があるからです。

米国では、特許法は米国特許商標庁(USPTO)の下で連邦政府によって管理されています。

どのような種類の発明を特許することができますか?

USPTOは、3つの一般的なタイプの特許を指定している。

1. 実用新案は、新規かつ有用なプロセス、機械、製造品、または物質の組成、またはそれらの新規かつ有用な改善を発明または発見する者に付与することができる。
2) 設計特許は、製造物品のための新規でオリジナルで装飾的なデザインを発明した者に付与することができる。 そして
3) 植物特許は、創造または発見し、明白に異なる種類の植物のいずれかを再現する者に付与することができる。

発明特許の一般要件

特許を取得できるものには、2つの一般的な優先資格があることに注意してください。

  1. それは新しいものでなければならない。 それは他のもののバリエーションかもしれませんが、元のものとは異なるものでなければなりません。 たとえば、誰かが小さな緑色の泡を発明していれば、大きな赤色のものを発明することはできません。 これは、特許となるには十分に新しいものではなく、新しいものでもありません。
  1. それは有用でなければならない 。 あなたは新しい悩みを発明するかもしれませんが、この悩みを何にでも使うことができなければ、それは特許を取ることができません。

その実用性を示すことができない限り、アイデアをパテントすることはできません。アイデアは誰も見たことのないものとは明らかに異なっています。

あなたが特許を取ることができる発明の種類の詳細

あなたが特許を取ることができる発明の種類は、次のとおりです。

新しい方法のようなプロセスや方法 。 例えば、特許は、 銃の穴を清掃する新しい方法を発明した会社に与えられました。 別の例では、Amazonは「ワンクリック」発注プロセスの特許を取得しています。 新しい会計処理のようなビジネス方法が特許を受けることができるかどうかに関するいくつかの論争があります。

"製造品" - 機械または手で作られたもの。 製造品は、消費者(例えば、新しい種類の石鹸)または企業(新しいタイプの複写機)に販売されるものであってもよい。 また、製品のコンポーネントを意味する場合もあります。

新しいタイプのコンピュータマウスのデザインのようなデザインも特許を受けることができます。 USPTOによると、デザインは「製造品のための新しい、自明でない装飾的なデザイン」です。デザインの発明者は、新しいマウスを作る他の人にライセンスを与えることができます。

設計特許の一例は、新しいコンピュータ設計であるかもしれない。

物質の組成物、例えば、新薬のような化学的混合物または成分。

植物、すなわち無性生殖によって発見されたまたは生み出された自然の生長物。 例えば、新しいハイブリッドユリ。

何が特許化できないのですか?

USPTOは、次の場合に何かを特許することはできないと述べています:

  1. すでに存在しているか、販売されています。 あなたが何かを特許したいのであれば、特許出願をする前にそれを公開せずに公開してください。 製品が「有効な出願日の前に1年以内に」開示されている場合、これにいくらかの余裕があるかもしれませんが、それにはカウントされません。
  2. プレゼンテーションやデモンストレーションでのトークショー、トークショーやビデオ、ウェブサイトでのトークなど、「一般の人には利用可能」でした 。 自分より先に進まないでください。 最初に特許を取得し、次にそれについて話してください。
  1. すでに特許が取得されています。 あなたが何かのために特許を主張している発明は、あなたの前に別の発明者によって提出された前の特許出願がある場合、あなたは不運です。

誰が特許出願をすることができますか?

これは簡単な質問のように聞こえるかもしれませんが、表示されるより複雑です。 米国の歴史上、特許法は変化する時代に追いつくために変化しています。 最も最近の変更は、2013年に演奏された米国発明法(2011)、特に法律の部分です。

新しい特許法の2013年の部分には、誰が特許を提出するための新しい基準があります。 過去には、それは新しい有用なものを発明する最初の人でした。 今、それは特許を提出する最初の人です

2人の人が同じ仕事をしているとしましょう。 どのような人物が「発明された」のか、その事実が実際に発明されたのかを知ることは難しい。 高価で時間のかかる訴訟は、最初に誰が最初に発明したのかを分類する唯一の方法です。 したがって、法を適用した最初の人に特許を与えるように変更されました。

法律の「最初に提出する」部分が2013年に施行されたため、中小企業に比べて大企業に有利であるかどうかについては意見の相違がありました。 大企業には大きな法務部門があり、特許を提出して迅速に受け入れることができます。 中小企業の所有者は、申請プロセスにおいて不利な立場にあるようです。

アメリカ発明法は非常に複雑であり、抜け穴や複雑な言葉でいっぱいです。 はい、依然として独自の特許出願を行うことができますが、特許弁護士を雇い、あなたを助けることができます。 実際、この新しい特許法のより良い名前は、「特許弁護士法の完全雇用」であるかもしれません。